«Центр Правовой Помощи призывникам» Москва - Петербург

Записаться на консультацию

Москва(495) 517-69-56

2-й Смоленский пер., д. 1/4, м. Смоленская

консультация онлайн

FAQ

Корпоративное право

Какие правоустанавливающие документы должны быть у общества с ограниченной ответственностью?

Ответ:

Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998г. содержит следующий перечень документов, которые Общество обязано хранить:

  • учредительные документы общества, а также внесённые в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  • протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
  • документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
  • документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
  • внутренние документы общества;
  • положения о филиалах и представительствах общества;
  • документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
  • протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
  • списки аффилированных лиц общества;
  • заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  • иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Вышеназванные документы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества

Собираюсь открыть в своём магазине отдел мягкой игрушки. Слышал, что это не так просто: детские игрушки и прочие детские товары подлежат обязательной сертификации, мне придётся собрать гору документов. Так ли это?

Ответ:

Детские продукты питания; детские одежда и обувь; игрушки; детские коляски и велосипеды, узлы и детали к ним; предметы по уходу за детьми; школьно-письменные принадлежности — подлежат обязательной сертификации.

Сертификацию пищевой продукции проводят органы по сертификации, получившие в установленном порядке право осуществления таких работ. Указанные органы предоставляют необходимую информацию, консультации и бланки заявок на сертификацию. Сертификацию игрушек осуществляет аккредитованный орган по сертификации. Сертификацию игрушек проводят при предъявлении изготовителем (заявителем) гигиенического сертификата или заключения, выданного органами санэпиднадзора. С 1 января 2006 г. выдачу санитарно-эпидемиологических заключений осуществляют Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и её территориальные органы по субъектам Российской Федерации.

Производство и реализация отечественных игрушек, а также реализация импортных игрушек на территории Российской Федерации не допускается без социально-психолого-педагогического заключения. Экспертизу игрушек осуществляют государственное учреждение «Федеральный экспертный совет» Минобразования России (ФЭС), государственные учреждения, создаваемые государственными органами управления образованием субъектов Российской Федерации.

Добрый день. В скором времени я планирую создать свой благотворительный фонд, хочу оказывать финансовую помощь детской больнице и привлекать психологов для оказания бесплатных консультаций. Какими законодательными актами регулируется порядок деятельности и регистрации подобных фондов?

Ответ:

Основы правового регулирования благотворительной деятельности регулируются Федеральным законом от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирования и использования имущества некоммерческих организаций, права и обязанности их учредителей (участников), основы управления некоммерческими организациями и возможные формы их поддержки регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" Порядок государственной регистрации благотворительного фонда регулируется Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Подскажите, как расторгнуть договор купли-продажи доли в ООО? Три года назад я зарегистрировал ООО, в котором маленькая доля была у меня (гражданина, физического лица), а другая, большая доля - у юридического лица. Чуть позже я купил почти всю долю у второго участника с отсрочкой платежа. В договоре купли-продажи указали отсрочку платежа - полтора года, зарегистрировали договор в налоговой. У второго участника осталась доля в размере 1%. На сегодня доля мной до сих пор не оплачена. Хочу воспользоваться правом выхода меня как участника из общества? Каким образом мне это сделать? Может ли второй участник истребовать деньги по договору купли-продажи? Есть ли у меня возможность расторгнуть договор купли-продажи и вернуть долю прежнему владельцу в связи с невозможностью оплаты?

Ответ:

Согласно ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об обществах с ограниченной ответственностью" участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества.

Право участника общества на выход из общества может быть предусмотрено уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в его устав по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В случае выхода участника из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества - действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Согласно Определению Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 мая 2009 г. N ВАС-5267/09 по делу N А65-11088/2008-СГ1-30 при неоплате покупателем доли в уставном капитале ООО в соответствии с п. 3 ст. 486 ГК РФ продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, но не расторжения договора купли-продажи.
Поэтому, чтобы урегулировать вопрос оплаты доли другому участнику ООО, возможен вариант подписания акта о получении им денежных средств и одновременно договора обратной купли-продажи доли, разумеется, без фактической передачи денег. Либо возможно заключить договор купли-продажи имеющихся долей ООО с данным участником и одновременно соглашение о зачете встречных требований по оплате долей.

Трудовое право

Я уволился по собственному желанию в мае 2012 года. В начале апреля пришел забирать документы, мне отдали трудовую книжку, но не рассчитали. Бухгалтерия говорит, что не может сделать расчет, поскольку данных о начислении мне заработной платы от моего непосредственного руководителя нет, а руководитель заявил, что расчет я получу, не раньше начала июня. Подскажите, пожалуйста, что делать в данной ситуации.

Ответ:

Добрый день. За каждый день задержки расчета, который согласно ст. 140 ТК РФ должен быть произведен в день увольнения, работодатель несет материальную ответственность и обязан выплатить работнику проценты в размере не ниже 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Вы вправе обратиться в инспекцию по охране труда, прокуратуру, суд.

Мне понадобилось получить справку 2НДФЛ. В какой срок мне должны её выдать?

Ответ:

Согласно ст. 62 Трудового Кодекса РФ, по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее 3 рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику документы или копии документов, заверенные надлежащим образом.

Меня не хотят оформлять по трудовой книжке в компанию на время испытательного срока. Законно ли это?

Ответ:

При заключении трудового договора, в соответствии со ст. ст. 67, 70 Трудового Кодекса Российской Федерации, в нём по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

Могут ли меня уволить с работы за опоздание?

Ответ:

Если опоздание было разовое и не более чем на четыре часа, в данном случае работодатель вправе потребовать от Вас объяснений в письменной форме и наложить на Вас один из видов дисциплинарных взысканий, предусмотренных ст. 192 ТК РФ (замечание, выговор). Но, если имело место отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены), то становится возможным расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии со ст. 81 ТК РФ.

Административное право

В течение какого срока с момента привлечения к административной ответственности за совершение длящегося правонарушения можно повторно привлечь к административной ответственности, если лицо продолжает не выполнять обязанности, возложенные на него законом?

Ответ:

В соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникших у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" длящимся является правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном, непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя законом.

Днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения. Частью 2 ст. 4.5 КоАП РФ предусмотрено, что при длящемся административном правонарушении сроки давности привлечения к административной ответственности начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

Привлечение к ответственности прекращает правонарушение. Если лицо, привлеченное к административной ответственности, не выполняет обязанности, возложенные на него законом или иным нормативным правовым актом, или делает это ненадлежащим образом, то возможно повторное привлечение его к ответственности. При этом следует учитывать характер обязанности, возложенной на нарушителя, и срок, необходимый для ее исполнения.

Моментом начала течения указанного срока является вступление в законную силу ранее вынесенного постановления по тому же составу административного правонарушения.

На время отпуска разрешил приятелю управлять по доверенности моим автомобилем. Вскоре его задержали в нетрезвом состоянии на моей машине, причём машину забрали на штрафстоянку, и я смог её разыскать только через полтора месяца. Штраф за то, чтобы забрать машину со стоянки, составил ни много ни мало 50000 рублей. Могу ли я получить эти деньги с приятеля?

Ответ:

Ваш приятель нанёс вам материальный вред в размере уплаченной вами суммы неустойки за оплату хранения автомобиля на штрафстоянке. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Таким образом, вы можете подавать в суд на вашего товарища в связи с причинением им материального вреда.

Какая ответственность предусмотрена за отсутствие полиса ОСАГО?

Ответ:

В соответствии со статьей 12.37 Кодекса об административных правонарушений РФ: Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями - влечет наложение административного штрафа в размере трех минимальных размеров оплаты труда.

Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до восьми минимальных размеров оплаты труда.

Семейное право

Будущий супруг настойчиво предлагает заключить брачный договор. Я очень переживаю по этому поводу. В случае чего, смогу ли я как-то оспорить этот брачный договор или расторгнуть в суде? Какие вообще есть для этого основания?

Ответ:

Брачный договор можно изменить или расторгнуть по обоюдному согласию обоих супругов, причём изменение и расторжение совершается в письменной форме и требует нотариального удостоверения. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается. В случае, если один из супругов не согласен на изменение или расторжение договора, другой может потребовать этого в судебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ. Так, основанием для расторжения является существенное нарушение условий договора одной из сторон Также основанием является существенная перемена обстоятельств (обстоятельства изменились настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, договор вообще не был бы заключён или был бы заключён на значительно отличающихся условиях).

Также брачный договор может быть расторгнут судом, если:

  • в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдёт;
  • изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения;
  • исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы имущественные интересы сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что рассчитывала при заключении договора;
  • из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Заявила мужу, что хочу с ним разводиться. Он не против, но у нас двое несовершеннолетних детей. Как выглядит процедура развода в нашем случае?

Ответ:

Согласно ст. 21 Семейного Кодекса РФ, при наличии общих несовершеннолетних детей, брак расторгается в суде. При взаимном согласии супругов на развод суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. Целесообразно предоставить на рассмотрение суда соглашение о порядке (и размере) уплаты алиментов и порядке проживания детей, если Вы с супругом уже пришли к согласию в этом вопросе. Суд проверит, не нарушаются ли этим соглашением права несовершеннолетних и, если нарушений не обнаружится, утвердит его. Если соглашение противоречит интересам детей или его нет, суд по своей инициативе резрешит указанные вопросы в судебном заседании. Обращаться с иском о расторжении брака следует к мировому судье по месту Вашего жительства (регистрации).

Как подать на развод, если муж уехал за границу, принял гражданство другой страны и в обозримом будущем возвращаться в Россию не собирается?

Ответ:

Добрый день. Если Ваш супруг имеет гражданство или подданство другого государства, для расторжения брака необходимо обратиться в суд. При этом необходимо получить в ЗАГСе свидетельство о заключении брака. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или не имеющему места жительства в РФ, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему месту жительства в РФ. Также иск о расторжении брака может быть подан и по месту жительства истца, но в случаях, если при нём находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным.

Жилищное право

Добрый день, моему отцу 72 года, он инвалид-колясочник, но полностью дееспособен и находится в трезвом уме. Если отец оформит на меня договор дарения квартиры, с какими расходами мне придётся столкнуться? Нужно ли платить налог, есть ли сложные юридические моменты, которые нужно отразить в договоре? Можно ли такой договор оспорить?

Ответ:

Договор дарения между близкими родственниками не облагается налогом на доходы физических лиц, в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ. Оспорить нотариально заверенный договор дарения квартиры весьма сложно.

Подскажите, пожалуйста, можно ли что-то сделать в такой ситуации: мой престарелый дедушка заключил договор ренты с мошенниками, которые пообещали его содержать и обеспечивать до окончания жизни, а на самом деле почти ничего не делают, особенно в последнее время. Мы, несмотря на занятость, практически полностью обеспечиваем его сами, приносим ему, покупаем лекарства и т.д. Поэтому, понятно, мы хотели бы расторгнуть договор ренты. Возможно ли это сделать?

Ответ:

Расторгнуть договор ренты возможно при наличии соответствующих оснований в судебном порядке. Ваш дедушка должен обратиться в суд (самостоятельно либо оформив доверенность на представителя). Решающее значение для исхода дела имеет неисполнение обязательств плательщиками ренты. Если истец может подтвердить факт неисполнения обязательств, шансы на победу в суде, как показывает практика, достаточно высоки.

Возник вот такой вопрос. У меня есть тётка, у этой тётки из близких родственников есть только сын, но он проживает за границей и, насколько мне известно, является гражданином Франции. Сможет ли этот сын наследовать имущество моей тётки, или же её дом и квартира достанутся кому-то другому? Завещания она не составляла.

Ответ:

Независимо от страны проживания и гражданства, дети являются наследниками первой очереди (статья 1142 Гражданского Кодекса РФ). Соответственно, сын является наследником по закону.

Разрешен ли в настоящее время перевод жилых помещений в нежилые?

Ответ:

Вопросы перевода жилого помещения в нежилое помещение регулируются главой 3 Жилищного кодекса РФ. Так, в частности, в соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 22 Жилищного кодекса РФ перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.

Задача наших специалистов - положительный результат по Вашему делу. Каким бы сложным оно не было. Если проблема кажется Вам неразрешимой - обращайтесь к нам. Решение таких задач - наша работа.